當(dāng)然,也有一些國家的刑法規(guī)定了搶奪罪,如俄羅斯、越南、泰國、蒙古、朝鮮等國的刑法。刑法規(guī)定了搶奪罪的國家?guī)缀醵颊J(rèn)為盜竊罪的基本特征是秘密竊取,搶奪罪的基本特征是公然奪取。1996年《俄羅斯聯(lián)邦刑法典》第158條規(guī)定:“偷竊,即秘密竊取他人財(cái)產(chǎn)”。上海刑事辯護(hù)律師帶您了解一下相關(guān)的情況。
第161條規(guī)定:“搶奪,即公開奪取他人財(cái)產(chǎn)的行為”。俄羅斯學(xué)者認(rèn)為,偷竊罪的客觀方面是秘密竊取,無論是在客觀上還是在主觀上,行為人都盡量避免其行為被他人發(fā)現(xiàn)。當(dāng)然,對于盜竊罪的秘密性該如何理解,不同的國家會(huì)存在差異。
我國刑法學(xué)通說的持有者認(rèn)為,只要行為人主觀上認(rèn)為其行為相對于被害人而言是秘密的,即使認(rèn)識(shí)到其行為有可能被害人之外的其他人發(fā)現(xiàn)的,也屬于秘密竊取。俄羅斯學(xué)者認(rèn)為,盜竊罪的秘密性要求行為人的行為不被害人、其他人發(fā)現(xiàn),如果行為人的行為被其他人發(fā)現(xiàn),那么就不具備秘密性,應(yīng)被認(rèn)定為搶奪。
在采用“盜竊一搶奪一搶劫”三分立法模式的國家,盜竊、搶奪、搶劫行為的危害性呈遞進(jìn)關(guān)系,盜竊與搶奪的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)主要是行為方式是秘密的還是公開的,但侵犯的客體均為財(cái)產(chǎn)權(quán)利,兩罪的法定刑相差不大。搶劫罪因?yàn)樵谇址肛?cái)產(chǎn)權(quán)利之外還侵犯了被害人的人身權(quán)利,所以其法定刑明顯高于盜竊罪、搶奪罪的法定刑,更接近于綁架罪的法定刑。
也正因如此,規(guī)定了搶奪罪的國家,一般都認(rèn)為搶奪罪是侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪,該罪也不會(huì)被解釋為必然對物使用暴力、具有侵犯人身權(quán)利的可能性。因?yàn)榧词故菗尳僮镆膊⒉槐厝皇褂帽┝η址溉松頇?quán)利,而是可以采用暴力之外的脅迫、其他方法。
持“公開盜竊說”者將搶奪罪限制解釋為對物使用暴力且具有侵犯被害人人身權(quán)利的可能性,實(shí)際上是把搶奪罪的社會(huì)危害性解釋的比搶劫罪的社會(huì)危害性還要重,這與搶奪罪、搶劫罪的法定刑明顯是不相匹配的。如果搶奪行為伴隨著對被害人人身權(quán)利的可能侵犯,那么其行為的社會(huì)危害性顯著加大,各國對此的回應(yīng)是:立法要么提升其法定刑(與搶劫罪基本相當(dāng)),要么將其規(guī)定為搶劫罪。
例如,在日本,如果行為人采用駕駛機(jī)動(dòng)車(摩托車、汽車)的方式奪取他人財(cái)物,而被害人對財(cái)物不放手便存在身體乃至生命受到損害的危險(xiǎn),那么對行為人的行為可以評價(jià)為對人使用暴力,對該行為應(yīng)以搶劫罪論處。
由上述分析不難看出,世界上大多數(shù)國家的刑法沒有規(guī)定搶奪罪,對類似于我國刑法中的搶奪行為,為了不形成處罰間隙,大多數(shù)國家的刑法都將其認(rèn)定為盜竊或強(qiáng)盜(搶劫)。秘密竊取與公然奪取他人財(cái)物是兩種不同的行為方式,兩種行為的社會(huì)危害性存在差異是顯而易見的,將其區(qū)分為不同的犯罪也是必要的。
但是,從司法實(shí)踐看,要區(qū)分行為的秘密性與公然性并非易事,尤其是在行為人主觀上自認(rèn)為其行為是秘密竊取時(shí)就更難判定。在那些沒有規(guī)定搶奪罪的國家,由于公開與秘密都屬于盜竊的行為方式,因此不存在我國司法實(shí)務(wù)部門所面臨的區(qū)分秘密與公開的困擾。
也正因如此,世界上絕大多數(shù)國家的刑法中沒有規(guī)定搶奪罪,一些原來采取“盜竊、搶奪、搶劫”三分模式的立法的國家,后來也取消了搶奪罪的規(guī)定,如1970年的《瑞士刑法》。當(dāng)然,在不同的立法例之下,各國對盜竊罪外延的解釋也不可能完全相同。
此外,規(guī)定了搶奪罪的國家,對盜竊罪一般限定為秘密竊取,對搶奪罪則解釋為公然奪取,立法上也是基于此種認(rèn)識(shí)給盜竊罪、搶奪罪、搶劫罪配置相應(yīng)的刑罰。我國刑法規(guī)定了搶奪罪,在此種國情之下,改變盜竊罪與搶奪罪的適用范圍、主張盜竊可以采用公開的方式進(jìn)行進(jìn)而限縮搶奪罪的適用范圍既有違罪刑均衡原則,也不符合我國的國情。
從刑法解釋學(xué)的角度來看,公開盜竊理論在中國是不可行的。我國刑法規(guī)定的許多涉及 "搶劫 "的犯罪,并沒有將 "搶劫 "的限制解釋為使用暴力奪取被害人密切占有的財(cái)物,而是強(qiáng)調(diào)行為的公開性。以聚眾哄搶罪為例。暴民搶劫的“搶劫”并不要求對物品使用暴力。
施暴者的行為相對平和,最多是對物使用有形的武力而不是對人使用暴力。從立法背景和相關(guān)司法解釋來看,聚眾搶劫罪也主要是為了突出明目張膽的行為。
上海刑事辯護(hù)律師提醒大家,在1988年修訂的刑法草案中,“明目張膽”是本罪的客觀要求。再如搶劫、盜竊國有檔案罪。司法實(shí)踐部門對本罪中“盜竊”的理解也僅限于“秘密取得”。2002年,最高人民法院公報(bào)指出,“竊取國家所有檔案罪是指秘密獲取國家所有檔案的行為”。